Подборка по
материалам информационного банка "Финансист" системы КонсультантПлюс.
Ответ:
Согласно п. 3 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации
обязанность составлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж возложена на
налогоплательщиков налога на добавленную стоимость.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N
914 утверждены Правила ведения журналов учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную
стоимость (далее - Правила), которыми предусмотрен состав показателей
счета-фактуры.
Обособленные подразделения организаций налогоплательщиками налога
на добавленную стоимость не являются. Поэтому в случае, если товары (работы,
услуги) реализуются организацией через свои подразделения, счета-фактуры по
отгруженным товарам (работам, услугам) выписываются этими подразделениями
покупателям от имени организации. При этом при заполнении счетов-фактур по
товарам (работам, услугам), реализованным подразделениями указанной
организации, в строке 2б "ИНН/КПП продавца" указывается КПП
соответствующего подразделения.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 23 мая 2011 г. N 03-07-09/12
ЗДЕСЬ ТАКЖЕ ЧИТАТЬ ДРУГИЕ НОВОСТИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА>>>
Вопрос:
ООО
применяет УСН с объектом налогообложения "доходы". В сентябре 2010 г.
за реализованную продукцию покупатели расплатились с ООО простым банковским
векселем.
В
декабре 2010 г. в офисе ООО произошла кража. В числе украденного имущества были
и векселя.
ООО
подало в суд заявление в декабре 2010 г. о признании векселей недействительными
и о восстановлении прав по данным векселям на основании ст. ст. 294 - 301 ГПК
РФ.
В
апреле 2011 г. суд вынес решение о признании векселей недействительными и о
восстановлении прав по векселям ООО. В апреле же банк-векселедатель выдал ООО
новые векселя.
Каков
порядок учета в целях исчисления налога, применяемого при УСН, доходов от
реализации продукции в данной ситуации?
Ответ:
Согласно
ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
налогоплательщики при применении упрощенной системы налогообложения должны
включать в состав доходов, учитываемых при определении объекта налогообложения,
доходы от реализации и внереализационные доходы. Указанные доходы определяются
соответственно исходя из положений ст. ст. 249 и 250 Кодекса.
Статьей
249 Кодекса установлено, что доходом от реализации признаются выручка от
реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее
приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.
В
соответствии со ст. ст. 142 и 143 Гражданского кодекса Российской Федерации
вексель является ценной бумагой, удостоверяющей с соблюдением установленной
формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача
которых возможны только при его предъявлении.
При
этом п. 1 ст. 346.17 Кодекса установлено, что при использовании покупателем в
расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги), имущественные права
векселя датой получения доходов у налогоплательщика признается дата оплаты
векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного
обязанного по указанному векселю лица) или день передачи налогоплательщиком
указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.
Как
усматривается из представленного вопроса, организация, применяющая упрощенную
систему налогообложения, за реализованную продукцию получила от покупателей
банковские векселя, которые до их оплаты у данной организации были похищены.
Впоследствии имущественные права по украденным векселям были восстановлены
посредством выдачи банком-векселедателем новых ценных бумаг.
Учитывая
вышеизложенное, при получении от покупателей в оплату за предоставленную
продукцию векселей доходы от реализации данной продукции учитываются
организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, на дату оплаты
векселя (на день поступления денежных средств от векселедателя). Выдача
банком-векселедателем новых векселей взамен утраченных (украденных) на порядок
определения доходов в целях налогообложения не влияет.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 23 мая 2011 г. N 03-11-06/2/79
Вопрос:
1.
Согласно п. 5 ст. 346.6 НК РФ налогоплательщики, перешедшие на уплату ЕСХН,
вправе уменьшить налоговую базу за налоговый период на сумму убытка,
полученного по итогам предыдущих налоговых периодов.
Указанные
налогоплательщики вправе осуществлять перенос убытка на будущие налоговые
периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором
получен этот убыток.
Налогоплательщики
вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем
налоговом периоде убытка.
Убыток,
не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично на
любой год из последующих девяти лет.
Вправе
ли налогоплательщики, перешедшие на уплату ЕСХН, уменьшить налоговую базу за
налоговый период на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых
периодов, самостоятельно выбрав порядок переноса убытков?
2. По
договору поручительства индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского
(фермерского) хозяйства была оплачена техника, которая ранее была приобретена
должником на кредитные средства. После оплаты техника перешла в собственность
индивидуального предпринимателя.
Учитываются
ли в составе расходов при исчислении ЕСХН затраты по оплате индивидуальным
предпринимателем данной техники?
3. По
договору поручительства индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского
(фермерского) хозяйства была оплачена задолженность по кредитному договору за
другое лицо (должника). Учитываются ли при определении налоговой базы по ЕСХН
расходы индивидуального предпринимателя на оплату кредиторской задолженности,
которые он осуществляет за другое лицо (должника)?
Ответ:
По
вопросу N 1. Согласно п. 5 ст. 346.6 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) налогоплательщики, перешедшие на уплату единого
сельскохозяйственного налога, вправе уменьшить налоговую базу за налоговый
период на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов.
При этом под убытком в целях гл. 26.1 Кодекса понимается превышение расходов
над доходами, определяемыми в соответствии со ст. 346.5 Кодекса.
Указанные
налогоплательщики вправе осуществлять перенос убытка на будущие налоговые
периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором
получен этот убыток. Налогоплательщики вправе перенести на текущий налоговый
период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.
Убыток,
не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично на
любой год из последующих девяти лет.
Если
налогоплательщики получили убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос
таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в
которой они получены.
Таким
образом, налогоплательщики, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного
налога, вправе уменьшить налоговую базу за налоговый период на сумму убытка,
полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, самостоятельно выбрав при
этом порядок переноса убытков на несколько последующих лет или перенеся всю
сумму убытка на один год.
По
вопросу N 2. При применении системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей в составе расходов учитываются обоснованные и
документально подтвержденные затраты налогоплательщика, закрытый перечень
которых установлен п. 2 ст. 346.5 Кодекса (п. 3 ст. 346.5 и п. 1 ст. 252
Кодекса).
Под
обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами
понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в
соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном
государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и
(или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы.
Расходы
на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на их
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение учитываются при определении налоговой базы по единому
сельскохозяйственному налогу на основании пп. 1 п. 2 ст. 346.5 Кодекса.
Как
следует из вопроса, в соответствии с заключенным договором поручительства
налогоплательщик- поручитель осуществляет расходы по оплате техники, которая
ранее была приобретена должником на кредитные средства.
Согласно
ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поручительства
поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение
последним его обязательства полностью или в части. При неисполнении или
ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства
поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или
договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность
поручителя. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора
по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в
том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель
также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную
кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за
должника (ст. 365 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу
вышеизложенных норм Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, уплаченные
поручителем кредитору при исполнении обязательств за должника, подлежат
компенсации должником.
Таким
образом, осуществляя расходы по оплате техники в рассматриваемой ситуации,
организация- поручитель исполняет обязательства организации-должника,
заключившей кредитный договор. Указанные затраты не учитываются в составе
расходов для целей налогообложения.
По
вопросу N 3. Как было указано, закрытый перечень расходов, на которые
налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога вправе уменьшить свои
доходы, установлен п. 2 ст. 346.5 Кодекса. В данном перечне отсутствуют такие
расходы, как затраты поручителя, которые он осуществляет в рамках заключенного
им договора поручительства.
Таким
образом, расходы налогоплательщика-поручителя на оплату кредиторской
задолженности, которые он осуществляет за другое лицо (должника), при
определении налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу не
учитываются.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 19 мая 2011 г. N 03-11-11/130
Вопрос:
В
организации менеджер и директор работают по совместительству. Организацией
утверждены коллективный договор и локальный нормативный акт "Положение об
оплате отпусков". Положениями данных актов установлено, что лицам,
работающим по совместительству, предоставляются:
-
ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 28 календарных дней в соответствии с
Трудовым кодексом РФ;
-
дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 8 календарных дней в соответствии
с Законом РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях".
На
основании данных локальных нормативных актов в трудовом договоре с
менеджером-совместителем предусмотрен дополнительный отпуск в размере 8
календарных дней.
В
трудовом договоре с директором-совместителем предусмотрены аналогичный
дополнительный отпуск в размере 8 календарных дней и дополнительный отпуск в
размере 6 календарных дней за сложность, напряженность и особые условия работы.
Правомерно
ли отнесение к расходам на оплату труда, уменьшающим налоговую базу по налогу
на прибыль организаций, выплат совместителям:
- по
оплате дополнительных оплачиваемых отпусков за работу в определенных
климатических условиях;
- за
сложность, напряженность и особые условия труда, если это предусмотрено
трудовым договором, коллективным договором и локальным нормативным актом
организации "Положение об оплате отпусков"?
Ответ:
Согласно
положениям ст. 282 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)
совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы
на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Работа
по совместительству может выполняться работником как по месту его основной
работы, так и у других работодателей.
На
основании ст. 114 ТК РФ лица, работающие по совместительству, имеют право на
ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.
Если в
порядке совместительства работник занимает должность, по которой законом
предусмотрен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, то на основании ст. 115
ТК РФ ему должен предоставляться такой удлиненный отпуск.
В ст.
116 ТК РФ указано, что ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с
ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных ТК
РФ и иными федеральными законами.
В
соответствии со ст. 14 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях",
кроме установленных законодательством дополнительных отпусков, предоставляемых
на общих основаниях, лицам, работающим в северных районах России,
устанавливается также в качестве компенсации ежегодный дополнительный отпуск
продолжительностью:
- в
районах Крайнего Севера - 24 календарных дня;
- в
приравненных к ним местностях - 16 календарных дней;
- в
остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная
надбавка к заработной плате, - 8 календарных дней.
Согласно
с! т. 255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в расходы
налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в
денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки,
компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда,
премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с
содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства
Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными
договорами.
Пунктом
7 ст. 255 Кодекса предусмотрено, что к расходам на оплату труда в целях гл. 25
Кодекса относятся, в частности, расходы на оплату труда, сохраняемую работникам
на время отпуска, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
При
этом в соответствии с п. 24 ст. 270 Кодекса к расходам, не уменьшающим
налоговую базу по налогу на прибыль, относятся расходы на оплату дополнительно
предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных действующим
законодательством) отпусков работникам, в! том числе женщинам, воспитывающим
детей.
Таким
образом, если продолжительность дополнительного отпуска не превышает
установленную законодательством, расходы по оплате таких дополнительных
отпусков сотрудникам, работающим по совместительству, могут быть включены в
налоговую базу по налогу на прибыль.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16 мая 2011 г. N 03-03-06/1/294
Вопрос:
ООО
заключило в 2009 г. договоры поставки товаров строительной химии (как с
поставщиками, так и с покупателями), цена которых выражена либо в иностранной
валюте, либо в условных единицах, но оплата производится в российских рублях в
сумме, эквивалентной иностранной валюте либо условным денежным единицам.
Рублевый эквивалент определяется по официальному курсу соответствующей валюты,
установленному Банком России на день платежа.
Счета-фактуры
по НДС, получаемые от поставщиков и выставляемые покупателям, выписаны в
иностранной валюте (условных единицах), товарные накладные по унифицированной
форме N ТОРГ-12 - в рублях.
Право
собственности на товар переходит к ООО-покупателю в момент отгрузки. Оплата
товара происходит позже отгрузки и частями.
В
какой момент (отгрузки, оприходования или оплаты) и по курсу на какую дату
следует производить вычет "входного" НДС?
Корректируется
ли в момент частично! й или окончательной оплаты сумма вычета
"входного" НДС при появлении положительных или отрицательных суммовых
разниц ?
Может
ли ООО-поставщик корректировать налоговую базу по НДС на отрицательные суммовые
разницы, если оплата получена позже отгрузки товара, но в одном налоговом
периоде (квартале)?
Ответ:
На
основании п. 1 ст. 172 гл. 21 "Налог на добавленную стоимость"
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) право на налоговые
вычеты, предусмотренные ст. 171 Кодекса, возникает у налогоплательщика в
налоговом периоде, в котором приобретенные товары (работы, услуги) приняты к
учету на основании первичных учетных документов и при наличии счетов-фактур, в
том числе оформленных в иностранной валюте (условных денежных единицах). При
этом иностранную валюту (условные денежные единицы) следует пересчитывать в
рубли по курсу, действующему на дату принятия на учет товаров (работ, услуг).
Последующий
пересчет налога, принятого к вычету по принятым на учет товарам (работам,
услугам), по которым счета-фактуры оформлены в иностранной валюте (условных
денежных единицах), при перечислении оплаты в рублях нормами гл. 21 Кодекса не
предусмотрен.
Согласно
п. 4 ст. 166 Кодекса общая сумма налога на добавленную стоимость исчисляется по
итогам каждого налогового периода применительно ко всем операциям, признаваемым
объектом налогообложения в соответствии с пп. 1 - 3 п. 1 ст. 146 Кодекса, дата
реализации (передачи) которых относится к соответствующему налоговому периоду,
с учетом всех изменений, увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в
соответствующем налоговом периоде.
Таким
образом, в случае если по условиям договора оплата товаров (работ, услуг)
производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте
(условных денежных единицах), уменьшать сумму налога, исчисленную и уплаченную
в бюджет по итогам налогового периода, в котором произведена отгрузка товаров
(работ, услуг), на отрицательные суммовые разницы, возникающие в налоговом
периоде, в котором фактически получена оплата за ранее отгруженные товары
(работы, услуги), оснований не имеется.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16 мая 2011 г. N 03-07-11/127
Вопрос:
Организация
уплачивает взносы за своих работников в негосударственный пенсионный фонд
(далее - НПФ) по договору негосударственного пенсионного обеспечения. При этом
используется пенсионная схема, позволяющая учитывать указанные взносы при
расчете налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии с п. 16 ст. 255 НК
РФ.
Пенсионными
правилами НПФ не предусмотрено частичное изъятие средств пенсионных резервов по
действующему договору негосударственного пенсионного обеспечения, поэтому при
увольнении работника до наступления пенсионных оснований средства с пенсионного
счета данного работника перераспределяются на пенсионные счета других
работников в соответствии с распорядительным письмом организации. При этом
организация не корректирует налоговую базу по налогу на прибыль.
Правомерны
ли действия организации?
Ответ:
В
соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О
негосударственных пенсионных фондах" (далее - Закон N 75-ФЗ) договором
негосударственного пенсионного обеспечения признается соглашение между фондом и
вкладчиком фонда, в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать
пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику (участникам)
фонда негосударственную пенсию.
Пунктом
1 ст. 12 Закона N 75-ФЗ установлено, что пенсионный договор должен содержать, в
частности, положения о порядке и об условиях внесения пенсионных взносов.
Порядок
и условия внесения пенсионных взносов в фонд содержатся в пенсионных правилах
фонда, определяющих порядок и условия исполнения фондом обязательств по
пенсионным договорам (п. 2 ст. 9 Закона N 75-ФЗ).
Статьей
255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлены виды
расходов на оплату труда, учитываемых для целей налогообложения прибыли
организаций.
В
соответствии с п. 16 ст. 255 Кодекса к расходам на оплату труда относятся суммы
платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, суммы
взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от
30.04.2008 N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений", а также суммы платежей (взносов) работодателей по договорам
добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного
обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями
(негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на ведение
соответствующих видов деятельности в Российской Федерации.
Совокупная
сумма взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом
"О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", и
платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по договорам долгосрочного
страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или)
негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях
налогообложения в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на
оплату труда.
В п.
16 ст. 255 Кодекса указано, что в случаях добровольного страхования
(негосударственного пенсионного обеспечения) указанные суммы относятся к расходам
на оплату труда по договорам негосударственного пенсионного обеспечения при
условии применения пенсионной схемы, предусматривающей учет пенсионных взносов
на именных счетах участников негосударственных пенсионных фондов, и (или)
добровольного пенсионного страхования при наступлении у участника и (или)
застрахованного лица пенсионных оснований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, дающих право на установление пенсии по государственному
пенсионному обеспечению и (или) трудовой пенсии, и в течение периода действия
пенсионных оснований. При этом договоры негосударственного пенсионного
обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств на
именном счете участника, но в течение не менее пяти лет или пожизненно, а договоры
добровольного пенсионного страхования - выплату пенсий пожизненно.
Статьей
77 Трудового кодекса Российской Федерации установлены общие основания
прекращения трудового договора.
Согласно
абз. 8 п. 16 ст. 255 Кодекса в случае внесения изменений в условия договора
негосударственного пенсионного обеспечения в отношении отдельных или всех
застрахованных работников (участников), если в результате таких изменений
условия договора перестают соответствовать требованиям п. 16 ст. 255 Кодекса,
или в случае расторжения указанного договора в отношении отдельных или всех
застрахованных работников (участников) взносы работодателя по такому договору в
отношении соответствующих работников, ранее включенные в состав расходов,
признаются подлежащими налогообложению с даты внесения так их изменений в
условия указанного договора и (или) сокращения сроков действия этого договора
либо его расторжения.
В
соответствии со ст. ст. 9 и 12 Закона N 75-ФЗ определение ряда условий
осуществления деятельности фонда, в том числе существенных, не установленных
законодательством Российской Федерации, отнесено к пенсионным правилам фонда, а
также договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным с
вкладчиками (участниками) фонда.
Таким
образом, перераспределение обязательств с одного пенсионного счета на другие
возможно лишь в случаях, установленных пенсионными правилами фонда и договорами
негосударственного пенсионного обеспечения.
Учитывая
изложенное, даже если пенсионными правилами фонда и договорами
негосударственного пенсионного обеспечения предусмотрено перераспределение
средств со счетов уволенных работников на счета других сотрудников организации,
для целей налогового учета в данном случае суммы, ранее учтенные в составе
расходов организации, должны быть восстановлены в доходах.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16 мая 2011 г. N 03-03-06/3/1
Вопрос:
Вправе
ли ООО требовать от контрагентов, применяющих УСН, с которыми ООО заключает
хозяйственные договоры, копии заявлений или уведомлений о применении
контрагентами УСН? Какие документы являются документами, подтверждающими статус
налогоплательщика, применяющего УСН?
Ответ:
Как
следует из положений п. 1 ст. 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации,
прежде чем перейти на применение упрощенной системы налогообложения,
организации и индивидуальные предприниматели обязаны подать в налоговый орган
по месту своего нахождения (месту жительства) соответствующее заявление.
При
этом необходимо иметь в виду, что гл. 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации не предусматривает принятия налоговым органом каких-либо решений по
поданному налогоплательщиком заявлению. В этой связи у налогового органа нет
оснований для направления налогоплательщику уведомлений о возможности или
невозможности применения указанного специального налогового режима.
В
случае направления налогоплательщиком в налоговый орган запроса с просьбой
подтвердить факт применения упрощенной системы налогообложения налоговый орган
в информационном письме сообщает о дате перехода налогоплательщика на указанную
систему налогообложения, а также о фактах представления им соответствующих
налоговых деклараций. Форма данного информационного письма утверждена Приказом
Федеральной налоговой службы от 13.04.2010 N ММВ-7-3/182@.
Указанное
информационное письмо, его заверенная копия, копия титульного листа налоговой
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, могут являться документами, подтверждающими статус
налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16 мая 2011 г. N 03-11-06/2/75
Вопрос:
Организация,
применяющая УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на
величину расходов", приобрела по договору купли-продажи ценные бумаги -
векселя третьих лиц. Впоследствии организация реализовала указанные векселя.
Включаются ли в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по
налогу, уплачиваемому при применении УСН, денежные средства за реализованные
векселя?
Ответ:
Согласно
п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
организации при применении упрощенной системы налогообложения должны включать в
состав доходов, учитываемых при определении объекта налогообложения по налогу,
доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и
внереализационные доходы. Указанные доходы определяются исходя из положений ст.
ст. 249 и 250 Кодекса. При определении объекта налогообложения не учитываются
доходы, предусмотренные ст. 251 Кодекса.
В
соответствии с п. 1 ст. 249 Кодекса доходом от реализации признаются выручка от
реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее
приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.
Выручка
от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за
реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в
денежной и (или) натуральной форм! ах.
В
соответствии со ст. ст. 142 и 143 Гражданского кодекса Российской Федерации
вексель является ценной бумагой, удостоверяющей с соблюдением установленной
формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача
которых возможны только при его предъявлении.
При
этом согласно п. 1 ст. 346.17 Кодекса датой получения доходов признается день
поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения
задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
При
использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары (работы,
услуги), имущественные права векселя датой получения доходов у
налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных
средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или
день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему
лицу.!
Таким
образом, при приобретении организацией на основе договора купли-продажи
векселей третьих лиц и их последующей реализации в состав доходов, учитываемых
при определении налоговой базы, включается выручка от реализации данных
векселей в полном объеме.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16 мая 2011 г. N 03-11-06/2/74
Вопрос:
В
соответствии с договором лизинга, заключенным между лизингодателем и
лизингополучателем, лизингодатель предоставил лизингополучателю во временное
владение и пользование транспортные средства, которые находятся на балансе
лизингодателя.
В
расчет лизинговых платежей не включен транспортный налог, поскольку договором
предусмотрено, что лизингополучатель обязан осуществлять своевременную уплату
транспортного налога за транспортные средства.
Транспортные
средства зарегистрированы в ГИБДД МВД России на срок лизинга за
лизингополучателем, т.е. в свидетельстве о регистрации транспортного средства
собственником указан лизингополучатель, в строке "Особые отметки" -
"Временный учет по договору лизинга, номер и дата". В паспорте
транспортного средства в строке "Наименование собственника" указано
"Лизингодатель", а в строке "Особые отметки" - "Лизингополучатель,
временный учет по договору лизинга".
Кто из
сторон договора лизинга является налогоплательщиком транспортного налога?
Ответ:
Согласно
ст. 357 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со
ст. 358 Кодекса.
В
соответствии со ст. 20 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О
финансовой аренде (лизинге)" предметы лизинга, подлежащие регистрации в
государственных органах (транспортные средства, оборудование повышенной
опасности и другие предметы лизинга), регистрируются по соглашению сторон на
имя лизингодателя или лизингополучателя.
Согласно
Правилам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее - Правила), утвержденным Приказом
МВД России от 24.11.2008 N 1001 "О порядке регистрации транспортных
средств", предусмотрена возможность регистрации транспортных средств,
используемых по договору лизинга, за одним из участников договора лизинга по их
письменному соглашению.
Кроме
того, указанными Правилами предусмотрена также возможность временной, на срок
действия договора лизинга, регистрации за лизингополучателем транспортного
средства, зарегистрированного за лизингодателем.
Таким
образом, если транспортные средства, находящиеся в собственности лизингодателя
(но не зарегистрированные за ним), по договору лизинга переданы и временно
зарегистрированы за лизингополучателем, налогоплательщиком транспортного налога
является лизингополучатель.
Если
по договору лизинга транспортные средства, в отношении которых осуществлена
государственная регистрация за лизингодателем, временно передаются по месту
нахождения лизингополучателя и временно ставятся на учет в органах
Госавтоинспекции МВД России по месту нахождения лизингополучателя, то плательщиком
транспортного налога является лизингодатель по месту государственной
регистрации транспортных средств.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16 мая 2011 г. N 03-05-05-04/12
Вопрос:
Организация-юрлицо,
внесенное в Реестр таможенных представителей, оказывает как комплексные услуги
по организации и сопровождению перевозок, оформлению таможенных деклараций при
декларировании товаров в рамках договора транспортной экспедиции, так и услуги
по оформлению таможенных деклараций при декларировании в рамках договора
таможенного представителя по таможенному оформлению грузов и транспортных
средств.
Правомерно
ли применение организацией в соответствии с пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ нулевой
ставки по НДС за услуги по таможенному оформлению грузов, оказываемые:
- в
рамках договора транспортной экспедиции;
- в
рамках договора на оказание услуг?
Ответ:
Согласно
пп. 2.1 п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации нулевая ставка
налога на добавленную стоимость применяется в отношении
транспортно-экспедиционных услуг, перечень которых установлен данным
подпунктом, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при
организации международной перевозки, при которой пункт отправления или пункт
назначения товаров расположен за пределами территории Российской Федерации. В
данный перечень включены, в частности, услуги по организации таможенного
оформления грузов и транспортных средств.
Таким
образом, нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется в отношении
транспортно-экспедиционных услуг, включая услуги по таможенному оформлению
товаров, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при
организации международной перевозки товаров между пунктами отправления и
назначения, один из которых расположен на территории Российской Федерации, а
другой - за ее пределами.
В
случае оказания услуг по таможенному оформлению товаров, оказываемых в рамках
договора, не являющегося договором транспортной экспедиции, такие услуги
подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке в размере
18 процентов.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 13 мая 2011 г. N 03-07-08/148
Вопрос:
Организация,
зарегистрированная в Москве, собирается открыть филиал в Санкт-Петербурге. С
этой целью нанимается работник по трудовому договору с соответствующими
обязанностями (подготовительные работы по организации филиала и подготовке
документов, а в последующем работа в качестве директора филиала). Рабочим
местом указанного работника является его рабочее место на дому по адресу в
Санкт-Петербурге (прописано в договоре).
Работник
направляется в Москву в головную организацию для решения служебных вопросов по
организации создаваемого филиала на срок 5 дней.
Учитываются
ли в составе расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль
расходы на командировку надомника, направленного из места постоянной работы
(дома) к месту командировки (в головной офис) и обратно?
Ответ:
Согласно
ст. 310 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) надомниками
считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из
материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых
работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет. На надомников
распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, с особенностями, установленными ТК РФ.
Исходя
из п. 2 Положения об особенностях направления работников в служебные
командировки, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 N 749, в командировки направляются работники, состоящие в
трудовых отношениях с работодателем.
Указание
места работы сотрудника, согласно ст. 57 ТК РФ, является обязательным условием
трудового договора. В случае установления трудовых отношений с надомником
местом работы будет признаваться место жительства (дом! ) сотрудника
(надомника).
В
соответствии со ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ)
расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком.
Под
обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме.
Под
документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Согласно
пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией, относятся расходы налогоплательщика на командировки, в частности
расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной
работы.
Таким
образом, расходы на командировку надомника, направленного из места постоянной
работы (дома) к месту командировки (в головной офис) и обратно, учитываются в
составе расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 2 июня 2011 г. N 03-03-06/1/322
Вопрос:
Организация,
применяющая УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", по
договору лизинга с 2008 г. занимает нежилое помещение в многоквартирном жилом
доме. На предоставление коммунальных услуг заключен договор с ТСЖ (договором
лизинга собственник обязал организацию заключать договоры с поставщиками
коммунальных услуг). Организация просит ТСЖ ежемесячно представлять следующие
документы:
- акт
выполненных работ с расшифровкой по каждой услуге;
-
расчет соответствующих платежей исходя из занимаемых площадей на основании
счетов водо- и энергоснабжающих организаций и других служб;
-
копии счетов-фактур, накладных или актов от водо- и энергоснабжающих
организаций, на основании которых произведены расчеты.
ТСЖ
отказывается представлять эти документы, ссылаясь на то, что оно является
некоммерческой организацией и не является поставщиком услуг. ТСЖ выставляет организации
счет на оплату и квитанции без подписей и печатей. В данный момент ТСЖ
разработало акт, в котором одной строкой указываются наименование услуг
(оказание коммунальных услуг и техническое обслуживание общего имущества) и
общая сумма за месяц без расшифровки коммунальных услуг.
Какими
документами должны быть подтверждены затраты на коммунальные услуги и
содержание общего имущества для списания расходов в целях исчисления налога,
уплачиваемого при применении УСН?
Ответ:
В
соответствии с п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
Кодекс) налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при
определении налоговой базы могут учитывать расходы, перечень которых приведен в
п. 1 указанной статьи Кодекса, при условии их соответствия критериям, указанным
в п. 1 ст. 252 Кодекса.
Согласно
п. 1 ст. 252 Кодекса расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под
обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме.
Под
документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота,
применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и
(или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе
таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами,
отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются
любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода.
Статьей
9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
установлено, что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны
оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Первичные
учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а
документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать
следующие обязательные реквизиты:
а)
наименование документа;
б)
дату составления документа;
в)
наименование организации, от имени которой составлен документ;
г)
содержание хозяйственной операции;
д)
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е)
наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции
и правильность ее оформления;
ж)
личные подписи указанных лиц.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 2 июня 2011 г. N 03-11-06/2/89
Вопрос:
Индивидуальный
предприниматель применяет УСН с объектом налогообложения "доходы минус
расходы".
Основной
вид деятельности индивидуального предпринимателя - код 70.11 "Подготовка к
продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД),
утвержденного Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст.
На
основании договоров участия в долевом строительстве, заключенных между
застройщиком и индивидуальным предпринимателем, приобретаются объекты
недвижимости (в частности, подземные и наземные автостоянки, квартиры). По
договору участия в долевом строительстве индивидуальный предприниматель
уплачивает долевой взнос.
Индивидуальный
предприниматель планирует совершать сделки по переуступке прав требования по
договору участия в долевом строительстве (без оформления объекта недвижимости в
свою собственность) и по договорам купли-продажи (после оформления права
собственности на объект).
После
ввода в эксплуатацию и получения объектов недвижимости по акту приема-передачи
от застройщика индивидуальный предприниматель осуществляет регистрацию права
собственности.
После
оформления объектов в собственность индивидуальный предприниматель продает
объекты недвижимости по договорам купли-продажи с целью получения прибыли.
Выручку
от продажи объектов недвижимости по договорам купли-продажи индивидуальный
предприниматель учитывает в доходах.
Вправе
ли предприниматель, применяющий УСН ("доходы минус расходы"), учесть
в расходах затраты, связанные с приобретением объектов недвижимости по
договорам участия в долевом строительстве? Затраты на приобретение объектов
недвижимости в данном случае - это стоимость долевого взноса, уплаченного по
договору участия в долевом строительстве.
Возникает
ли у индивидуального предпринимателя доход не только от продажи объектов
недвижимости, но и от реализации имущественного права на объект недвижимости в
момент его получения от застройщика в соответствии с договором участия в
долевом строительстве?
Принимается
ли в расходы стоимость долевого взноса, уплаченного по договору участия в
долевом строительстве, для уменьшения налоговой базы по налогу, уплачиваемому в
связи с применением УСН, если индивидуальный предприниматель реализует
имущественные права по соглашению о переуступке прав требований по договору
участия в долевом строительстве?
Ответ:
В
соответствии с п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
Кодекс) налогоплательщики - индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения, при определении объекта налогообложения
учитывают доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 Кодекса,
и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Кодекса.
Если
физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и в
соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей указаны виды экономической деятельности, в частности такие,
как "Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества" и
"Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества"
(соответственно коды 70.11 и 70.12 разд. "К" Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденного
Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст), а также договор
участия в долевом строительстве заключен в качестве индивидуального
предпринимателя, то доходы, полученные от продажи объектов недвижимости
(квартир, автостоянок), учитываются в составе доходов при определении налоговой
базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
Согласно
пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Кодекса налогоплательщики, применяющие упрощенную
систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, при определении объекта налогообложения
уменьшают полученные доходы на расходы по оплате стоимости товаров,
приобретенных для дальнейшей реализации (уменьшенные на величину расходов,
указанных в пп. 8 п. 1 ст. 346.16 Кодекса), а также на расходы, связанные с
приобретением и реализацией указанных товаров, в том числе на расходы по
хранению, обслуживанию и транспортировке товаров.
В
соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 346.17 Кодекса расходы по оплате стоимости
товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются в составе
расходов по мере реализации указанных товаров.
Таким
образом, налогоплательщик при определении налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, вправе
уменьшить полученные доходы на сумму фактически понесенных им расходов по
оплате стоимости объектов недвижимости (квартир, автостоянок) в момент их
реализации.
Что
касается вопроса о налогообложении доходов и расходов налогоплательщика,
применяющего упрощенную систему налогообложения, по операциям по переуступке
имущественных прав, то в соответствии с п. 1 ст. 346.15 Кодекса налогоплательщики,
применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении объекта
налогообложения учитывают доходы, в частности, от реализации, определяемые в
соответствии с о ст. 249 Кодекса.
Статьей
249 Кодекса установлено, что доходом от реализации признаются выручка от
реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее
приобретенных, и выручка от реализации имущественных прав.
Исходя
из изложенного, поскольку денежные средства, полученные по договору уступки
прав требования третьему лицу на участие в долевом строительстве жилого дома,
являются доходом от реализации имущественных прав, то при определении налоговой
базы налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, должен
учитывать такие доходы.
Налогоплательщики,
применяющие упрощенную систему налогообложения, выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении
налоговой базы учитывают расходы, предусмотренные п. 1 ст. 346.16 Кодекса.
Данный перечень является исчерпывающим.
В
соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 346.16 Кодекса налогоплательщики вправе учесть
расходы на приобретение нематериальных активов, а также создание нематериальных
активов!
Согласно
п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете" организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут
учет основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Положением
по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007),
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007
N 153н, определен круг объектов, относимых к нематериальным активам, среди
которых не поименованы имущественные права в виде прав требования.
Кроме
того, согласно п. п. 2 и 3 ст. 38 Кодекса товаром признается любое имущество,
реализуемое либо предназначенное для реализации. Под имуществом понимаются виды
объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к
имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
В
связи с тем что имущественные права не относятся к товарам, а также в ст.
346.16 Кодекса прямо не поименованы такие расходы, как расходы на приобретение
имущественных прав, данные расходы не учитываются при определении налоговой
базы и не могут быть отнесены к расходам, предусмотренным пп. 23 п. 1 ст.
346.16 Кодекса.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 2 июня 2011 г. N 03-11-11/145
Вопрос:
Вправе
ли организация учитывать в составе налоговой базы по налогу на прибыль 2011 г.
расходы по оправдательным документам, относящимся к предыдущим налоговым
периодам (например, акты приема-сдачи услуг, датированные 2010 г.), но
поступившим от контрагентов с опозданием, т.е. после сдачи налоговой декларации
за 2010 г. (после 28.03.2011)?
Ответ:
Согласно
п. 1 ст. 54 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при
обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к
прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде
перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были
совершены указанные ошибки (искажения).
Абзацем
3 п. 1 ст. 54 НК РФ определены два случая перерасчета налоговой базы и суммы
налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения).
Это возможно, во-первых, в случаях невозможности определения периода совершения
ошибок (искажений), и во-вторых, когда допущенные ошибки (искажения) привели к
излишней уплате налога.
Таким
образом, налогоплательщик, допустивший ошибки (искажения), которые привели к
излишней уплате налога в предыдущем налоговом (отчетном) периоде, имеет право
скорректировать налоговую базу за налоговый (отчетный) период, в котором
выявлены ошибки (искажения).
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 1 июня 2011 г. N 03-03-06/2/82
Вопрос:
При
трудоустройстве работник представил следующие документы: копию свидетельства о
расторжении брака, копии свидетельств о рождении на двух детей, исполнительный
лист на уплату алиментов в пользу детей. Вправе ли организация-работодатель
предоставить стандартный налоговый вычет по НДФЛ на каждого ребенка? В каком
размере может быть предоставлен данный вычет?
Ответ:
В
соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в размере
1000 руб. за каждый месяц налогового периода распространяется на каждого
ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок и
которые являются родителями или супругом (супругой) родителя.
Указанный
налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика,
исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода, в отношении
которого предусмотрена налоговая ставка в размере 13 процентов, налоговым
агентом, предоставляющим стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 руб.
Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 000 руб., налоговый
вычет не применяется.
Таким
образом, несмотря на то что брак расторгнут, налогоплательщик вправе получить
стандартный налоговый вычет, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса, на
основании письменного заявления и соответствующих документов.
К
документам, подтверждающим право на стандартный налоговый вычет, относятся:
свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о расторжении брака;
исполнительный лист (постановление суда) о взыскании алиментов или нотариально
удостоверенное соглашение об уплате алиментов, документы, подтверждающие уплату
алиментов.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 30 мая 2011 г. N 03-04-06/1-125
Вопрос:
Организация
имеет непогашенную контролируемую задолженность перед материнской компанией.
Проценты по займам начислялись в валюте задолженности (норвежских кронах), но
не выплачивались. Собственный капитал организации на конец отчетного
(налогового) периода является отрицательным, в связи с чем начисленные в
течение налогового периода проценты по контролируемой задолженности не
принимались в качестве расходов при формировании налоговой базы по налогу на
прибыль. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль
организацией в соответствии с учетной политикой применяется метод начисления.
В
бухгалтерском учете производилась переоценка валютных обязательств, в том числе
задолженности по процентам по контролируемой задолженности перед материнской
компанией.
Имеет
ли право организация учитывать положительные и отрицательные курсовые разницы,
возникающие при пересчете обязательств по уплате процентов по непогашенной
контролируемой задолженности, выраженных в иностранной валюте, в рубли, при
определении налоговой базы по налогу на прибыль в полной сумме в периоде
возникновения курсовых разниц на основании п. 11 ст. 250 и пп. 5 п. 1 ст. 265
Кодекса?
Ответ:
В
целях п. 2 ст. 269 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ)
налогоплательщик обязан на последнее число каждого отчетного (налогового)
периода исчислять предельную величину признаваемых расходом процентов по
контролируемой задолженности путем деления суммы процентов, начисленных
налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой
задолженности, на коэффициент капитализации, рассчитываемый на последнюю
отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода.
Согласно
п. п. 8, 10 ст. 272 НК РФ по долговым обязательствам, срок действия которых
приходится более чем на один отчетный период, в целях налогообложения расход в
виде процентов, выраженных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по
официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на
дату признания соответствующего расхода - на конец месяца соответствующего
отчетного периода или на дату уплаты процентов (если она наступила раньше).
Положительные
и отрицательные курсовые разницы, возникающие при пересчете обязательств,
выраженных в иностранной валюте, в рубли и признаваемые таковыми в соответствии
с п. 11 ст. 250 и пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ, учитываются в целях налогообложения
прибыли в составе соответственно внереализационных доходов или
внереализационных расходов по самостоятельному основанию, предусмотренному п.
11 ст. 250 или пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ.
Пунктами
2 и 4 ст. 269 НК РФ предусмотрен порядок переквалификации процентов в дивиденды
в случае, если налогоплательщик - российская организация имеет непогашенную
задолженность по долговому обязательству перед иностранной организацией, прямо
или косвенно владеющей более чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(фонда) этой российской организации, либо по долговому обязательству перед
российской организацией, признаваемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации аффилированным лицом указанной иностранной организации, а
также по долговому обязательству, в отношении которого такое аффилированное
лицо и (или) непосредственно эта иностранная организация выступают поручителем,
гарантом или иным образом обязуются обеспечить исполнение долгового
обязательства российской организации, и если размер такой контролируемой
задолженности перед иностранной организацией более чем в 3 раза (для банков, а
также для организаций, занимающихся исключительно лизинговой деятельностью, -
более чем в 12,5 раза) превышает разницу между суммой активов и величиной
обязательств налогоплательщика - российской организации.
Порядок
расчета предельного размера процентов, подлежащих включению в состав расходов,
с учетом положений п. 1 ст. 269 НК РФ и коэффициента капитализации приведен в
п. 2 ст. 269 НК РФ.
Проценты,
переквалифицированные в дивиденды, на основании п. 4 ст. 269 НК РФ не уменьшают
налоговую базу по налогу на прибыль организаций, а облагаются налогом в
соответствии с п. 3 ст. 284 НК РФ.
Таким
образом, курсовые разницы, возникающие при пересчете обязательств по уплате
процентов по непогашенной контролируемой задолженности, выраженных в
иностранной валюте, в рубли, приравненных к дивидендам на основании п. п. 2 и 4
ст. 269 НК РФ, не учитываются для целей налогообложения прибыли организаций.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27 мая 2011 г. N 03-03-06/1/312
Вопрос:
ООО
применяет УСН с объектом налогообложения "доходы". ООО заключен
агентский договор, по условиям которого агент принимает и перечисляет платежи
физических лиц за оказываемые ООО услуги связи.
По
условиям агентского договора в конце отчетного месяца агент составляет и
направляет ООО отчет о принятых платежах. По результатам рассмотрения отчета
агента принятые им денежные средства перечисляются на расчетный счет принципала
уже в следующем месяце.
Каким
обстоятельством следует определять момент получения ООО (принципалом) доходов
для целей налогообложения - по дате поступления денежных средств от агента на
расчетный счет (в кассу) или же по дате составления агентом отчета о принятых
платежах?
Ответ:
Согласно
п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору
одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой
стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет
принципала либо от имени и за счет принципала. В ходе исполнения агентского
договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки,
которые предусмотрены договором (ст. 1008 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Порядок
признания доходов при применении налогоплательщиками упрощенной системы
налогообложения установлен п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса Российской
Федерации. Так, датой получения доходов признается день поступления денежных
средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ,
услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты)
налогоплательщику иным способом (кассовый метод). Отдельных положений,
регулирующих порядок определения доходов налогоплательщиками-принципалами,
применяющими упрощенную систему налогообложения, гл. 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации не содержит.
Таким
образом, датой получения доходов для налогоплательщика-принципала является день
поступления денежных средств на его счета в банках и (или) в кассу.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24 мая 2011 г. N 03-11-06/2/80
Вопрос:
Организация
является собственником автомобильной газовой заправочной станции (далее - АГЗС)
и земельного участка, расположенного под АГЗС.
Организация
применяет общую систему налогообложения.
В 2011
г. организация на основании договора аренды осуществляет деятельность по
передаче во временное владение и пользование АГЗС индивидуальному
предпринимателю. Арендатор использует АГЗС по назначению.
Переводится
ли на уплату ЕНВД передача во временное владение и пользование АГЗС по договору
аренды?
Ответ:
В
целях гл. 26.3 ст. 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
Кодекс) определено, что к розничной торговле относится предпринимательская
деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а
также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной
купли-продажи.
К
данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация, в
частности, подакцизных товаров, указанных в пп. 6 - 10 п. 1 ст. 181 Кодекса,
газа.
Таким
образом, предпринимательская деятельность по реализации газа автомобильной
газовой заправочной станции (АГЗС) не относится к розничной торговле.
В
соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 346.26 Кодекса на уплату единого налога на
вмененный доход могут переводиться налогоплательщики, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по передаче во
временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей.
При
этом согласно ст. 346.27 Кодекса под торговым местом понимается место,
используемое для совершения сделок розничной купли-продажи.
К
торговым местам относятся здания, строения, сооружения (их часть) и (или)
земельные участки, используемые для совершения сделок розничной купли-продажи, а
также объекты организации розничной торговли и общественного питания, не
имеющие торговых залов и залов обслуживания посетителей (палатки, ларьки,
киоски, боксы, контейнеры и другие объекты, в том числе расположенные в
зданиях, строениях и сооружениях), прилавки, столы, лотки (в том числе
расположенные на земельных участках), земельные участки, используемые для
размещения объектов организации розничной торговли (общественного питания), не
имеющих торговых залов (залов обслуживания посетителей), прилавков, столов,
лотков и других объектов.
К
стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, согласно ст. 346.27
Кодекса относится торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения
торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных
и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях
и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной
купли-продажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых
объектов относятся крытые рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски, торговые
автоматы и другие аналогичные объекты.
Поскольку
в целях применения гл. 26.3 Кодекса АГЗС при реализации газа не осуществляет
предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли и не соответствует
понятию торгового места, то передача во временное владение и пользование АГЗС
по договору аренды не переводится на уплату единого налога на вмененный доход
для отдельны х видов деятельности. Налогообложение указанной деятельности
производится в соответствии с иными режимами налогообложения.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24 мая 2011 г. N 03-11-06/3/61
Вопрос:
О
налогообложении НДС услуг по сертификации продукции, оказываемых российской
организацией иностранной организации.
Ответ:
В
соответствии с п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются
операции по реализации товаров (работ, услуг) и передаче имущественных прав на
территории Российской Федерации.
Порядок
определения места реализации работ (услуг) в целях применения налога на
добавленную стоимость установлен нормами ст. 148 Кодекса.
Согласно
пп. 5 п. 1 ст. 148 Кодекса место реализации работ (услуг), не предусмотренных
пп. 1 - 4.1 п. 1 данной статьи, определяется по месту осуществления
деятельности организации, выполняющей (оказывающей) такие работы (услуги). При
этом согласно п. 2 ст. 148 Кодекса местом осуществления деятельности
организации, выполняющей указанные работы (оказывающей услуги), признается
территория Российской Федерации в случае присутствия этой организации на
территории Российской Федерации на основе государственной регистрации.
Поскольку
услуги по сертификации продукции к услугам, перечисленным в указанных пп. 1 -
4.1 п. 1 ст. 148 Кодекса, не относятся, то местом реализации таких услуг,
оказываемых российской организацией иностранной организации, признается
территория Российской Федерации и такие услуги на основании п. 3 ст. 164
Кодекса подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке в
размере 18 процентов.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24 мая 2011 г. N 03-07-08/155
Вопрос:
Организация,
на денежные средства на счетах в банках которой наложен арест, уплачивает
госпошлину за юридически значимые действия по квитанции наличными денежными
средствами через своих представителей - физлиц.
В
квитанции об уплате в графе "Плательщик" указано Ф.И.О.
представителя, а не организация- налогоплательщик.
Принимаются
ли платежные поручения на перечисление госпошлины в бюджет с банковского счета
представителя организации-налогоплательщика?
Правомерна
ли уплата госпошлины представителем-физлицом по квитанции наличными денежными
средствами?
Если
да, то какие документы нужно приложить к квитанции для подтверждения того, что
представитель действует от имени организации-налогоплательщика и за счет ее
собственных средств?
Ответ:
Согласно
п. 1 ст. 76 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность
исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а
также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых
платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их
перечислению в бюджетную систему Российской Федерации.
В
соответствии с п. 10 ст. 13 и со ст. 333.16 Кодекса государственная пошлина
относится к федеральному сбору, уплачиваемому организациями и физическими
лицами при их обращении, в частности, в государственные органы. Следовательно,
на операции по списанию денежных средств в счет уплаты государственной пошлины
не распространяется действие решения налогового органа о приостановлении
операций по счетам плательщика сбора (налогоплательщика) в банке.
Статьей
333.17 Кодекса предусмотрено, что государственная пошлина должна быть уплачена
лицом, обратившимся за совершением юридически значимых действий.
В
соответствии с п. п. 1, 5 и 8 ст. 45 Кодекса налогоплательщик (плательщик
сбора) обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога (сбора),
если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Обязанность по
уплате налога (сбора) исполняется в валюте Российской Федерации.
По
общему правилу обязанность по уплате налога, сбора считается исполненной
организацией с момента предъявления в банк поручения на перечисление в
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального
казначейства денежных средств со счета организации в банке при наличии на нем
достаточного денежного остатка на день платежа (пп. 1 п. 3 ст. 45 Кодекса).
Кодексом
не установлен иной способ уплаты налогоплательщиком (плательщиком сбора) - организацией
самостоятельно налогов (сборов) в бюджетную систему Российской Федерации, кроме
указанного в пп. 1 п. 3 ст. 45 Кодекса перечисления денежных средств (в
безналичной форме) в бюджетную систему Российской Федерации со счета этой
организации в банке.
Пунктами
2 и 3 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
расчеты между юридическими лицами производятся в безналичном порядке. Расчеты
между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не
установлено законом. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные
организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из
закона и не обусловлено используемой формой расчетов.
Статьей
5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской
деятельности" предусмотрено, что в рамках проведения банковских операций
допускается осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов только по поручению физических лиц. При этом согласно указанной статье осуществление
расчетов по поручению юридических лиц производится по их банковским счетам.
В
соответствии с Положением Банка России от 01.04.2003 N 222-П "О порядке
осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской
Федерации" наличные денежные средства в уплату налоговых платежей
принимаются кредитными организациями только от физических лиц.
Главой
4 Кодекса предусмотрено участие налогоплательщика (плательщика сбора) в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного
или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено Кодексом.
Согласно
правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в
Определении от 22.01.2004 N 41-О, само представительство в налоговых отношениях
означает совершение представителем действий от имени и за счет собственных
средств налогоплательщика - представляемого лица. Следовательно, по правовому
смыслу отношений по представительству платежные документы на уплату налога
должны исходить от налогоплательщика и быть подписаны им самим, а уплата
соответствующих сумм должна производиться за счет средств налогоплательщика,
находящихся в его свободном распоряжении, т.е. за счет его собственных средств.
При
этом важно, чтобы из представленных платежных документов можно было четко
установить, что соответствующая сумма налога уплачена именно этим
налогоплательщиком и именно за счет его собственных денежных средств. Иное
толкование понятия "самостоятельное исполнение налогоплательщиком своих
обязанностей по уплате налога" приводило бы к невозможности четко
персонифицировать денежные средства, за счет которых производится уплата
налога, и к недопустимому вмешательству третьих лиц в процесс уплаты налога
налогоплательщиком, что не только препятствовало бы результативному налоговому
контролю за исполнением каждым налогоплательщиком своей обязанности по уплате
налога, но и создавало бы выгодную ситуацию для уклонения недобросовестных
налогоплательщиков от законной обязанности уплачивать налоги путем неотражения
на своем банковском счете поступающих доходов.
Вместе
с тем Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации даны разъяснения по вопросу
об уплате государственной пошлины российскими и иностранными лицами через
представителей (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 29.05.2007 N 118), согласно которым государственная
пошлина может быть уплачена представителем от имени представляемого. При этом
отмечено, что уплата государственной пошлины с банковского счета представителя
прекращает соответствующую обязанность представляемого. В платежном документе
на перечисление суммы государственной пошлины в бюджет с банковского счета
представителя должно быть указано, что плательщик действует от имени
представляемого.
Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации также отмечено, что уплата
государственной пошлины за доверителя его поверенным не противоречит налоговому
законодательству и сложившейся судебной практике (Определение от 11.04.2011 N
ВАС-3950/11 ).
Следовательно,
при уплате государственной пошлины представителем организации-плательщика в
платежном документе на перечисление суммы государственной пошлины в бюджет с
банковского счета представителя должно быть указано, что плательщик действует
от имени представляемого.
При
уплате государственной пошлины физическим лицом от имени представляемой
организации наличными денежными средствами к платежному документу (чеку-ордеру)
должны быть приложены доказательства принадлежности уплаченных денежных средств
организации, обратившейся в соответствующий государственный орган за
совершением юридически значимого действия, т.е. должно быть указано, что
физическое лицо - представитель действует на основании доверенности или
учредительных документов с приложением расходного кассового ордера или иного
документа, подтверждающего выдачу ему денежных средств на уплату государственной
пошлины.
В силу
п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете" все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться
оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
В п. 2
той же статьи указано, что первичные учетные документы принимаются к учету,
если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации.
В
соответствии с Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов
инвентаризации" расходный кассовый ордер (форма N КО-2) применяется для
оформления выдачи наличных денег из кассы организации как в условиях
традиционных методов обработки данных, так и при обработке информации с
применением средств вычислительной техники. Выписывается в одном экземпляре
работником бухгалтерии, подписывается руководителем организации и главным
бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, регистрируется в журнале
регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3).
В
расходном кассовом ордере по строке "Основание" указывается
содержание хозяйственной операции, а по строке "Приложение"
перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и
дат составления.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 23 мая 2011 г. N 03-05-04-03/32
Вопрос:
Организация
планирует заключить договор аренды нежилых помещений, право собственности
организации-арендодателя на данные объекты недвижимого имущества не
зарегистрировано. Вправе ли организация-арендатор учитывать в целях исчисления
налога на прибыль расходы в виде арендных платежей за арендуемые нежилые
помещения?
Ответ:
Согласно
пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) к
прочим расходам, связанным с производством и реализацией и учитываемым в целях
налогообложения прибыли, относятся расходы налогоплательщика в виде арендных
платежей за арендуемое имущество.
Согласно
ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору
аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить
арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или
во временное пользование.
При
этом п. 1 ст. 607 ГК РФ предусмотрено, что в аренду могут быть переданы
земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе
их использования (непотребляемые вещи).
Статьей
608 ГК РФ определено, что право сдачи имущества в аренду принадлежит его
собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или
собственником сдавать имущество в аренду.
В
соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения,
пользования и распоряжения своим имуществом.
Собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в
залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Согласно
положениям ст. 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и другое
вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации,
возникает с момента такой регистрации.
Таким
образом, организация - арендатор помещений вправе учитывать для целей
налогообложения прибыли расходы в виде арендных платежей, уплаченных в рамках
договора аренды, заключенного в установленном законодательством порядке.
В
случае отсутствия у правообладателя регистрации права собственности на
арендуемое недвижимое имущество арендатор не вправе учитывать арендные платежи
по указанному имуществу в составе расходов в целях налогообложения прибыли
организаций.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 13 мая 2011 г. N 03-03-06/1/292
Вопрос:
ООО
является собственником ресторанного комплекса.
В
настоящий период времени ООО осуществляет эксплуатацию и содержание прилегающего
к ресторану земельного участка, необходимого для функционирования ресторана.
Межевание данного земельного участка не проведено. Соответственно, и
имущественное право на данный земельный участок не оформлено.
В
соответствии со ст. 388 НК РФ налогоплательщиками земельного налога признаются
организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения.
Возникает
ли объект налогообложения по земельному налогу в данном случае?
Ответ:
Согласно
п. 1 ст. 388 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица,
обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в
соответствии со ст. 389 Кодекса, на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если
иное не установлено указанным пунктом ст. 388 Кодекса.
В
соответствии с п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право
собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав,
их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в
едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
В силу
п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним является единственным
доказательством существования зарегистрированного права.
Таким
образом, обязанность уплачивать земельный налог возникает у налогоплательщика с
момента регистрации за ним права собственности, либо права постоянного
(бессрочного) пользования, либо права пожизненного наследуемого владения на
земельный участок, то есть внесения записи в Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Данная
правовая позиция находит отражение в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 54 (далее - Постановление N 54).
В силу
п. 1 ст. 389 Кодекса объектом налогообложения по земельному налогу является
земельный участок, под которым согласно ст. 11.1 Земельного кодекса Российской
Федерации понимается часть земной поверхности, границы которой определены в
соответствии с федеральными законами. Следовательно, объект налогообложения
возникает только тогда, когда конкретный земельный участок будет сформирован
(п. 2 Постановления N 54).
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12 мая 2011 г. N 03-05-05-02/26
Вопрос:
Организация-экспедитор
оказывает по договору транспортной экспедиции транспортно- экспедиционные
услуги, такие как оформление документов (погрузпоручений) и информационные
услуги, в морском порту в отношении груза, вывозимого с территории РФ морским
транспортом. Груз уходит на экспорт, но саму международную перевозку (морской
фрахт) организация-экспедитор не организует.
Правомерно
ли в указанной ситуации применение организацией нулевой ставки по НДС?
Ответ:
Согласно
пп. 2.1 п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется в отношении
транспортно-экспедиционных услуг, перечень которых установлен данным
подпунктом, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при
организации международных перевозок товаров, в том числе морскими, речными
судами, судами смешанного (река-море) плавания, между пунктами отправления и
назначения товаров, один из которых расположен на территории Российской
Федерации, а другой за пределами территории Российской Федерации.
Таким
образом, применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении
транспортно-экспедиционных услуг (включая оформление документов и
информационные услуги), оказываемых в морском порту Российской Федерации на
основании договора транспортной экспедиции российской организацией, не организующей
международную перевозку вывозимых за
пределы территории Российской Федерации товаров, нормами п. 1 ст. 164 Кодекса
не предусмотрено. Поэтому такие услуги подлежат налогообложению налогом на
добавленную стоимость в общеустановленном порядке на основании п. 3 ст. 164
Кодекса по ставке в размере 18 процентов.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11 мая 2011 г. N 03-07-08/143
Вопрос:
Организация
в морском порту оказывает услуги по хранению и складскому обслуживанию ввозимых
на территорию РФ грузов, в товаросопроводительных документах которых указан
пункт отправления, находящийся за пределами территории РФ.
Услуги
по выгрузке с судов ввозимого на территорию РФ груза непосредственно
организацией не осуществляются, а производятся третьими лицами - владельцами
соответствующих объектов инфраструктуры порта.
Организацией
в рамках договора хранения осуществляется складская обработка груза, которая
наряду с прочими услугами включает перемещение груза в границах морского порта
и технологическое накопление, являющиеся составными элементами перевалки груза.
Стоимость
услуг организации определяется исходя из раздельной тарификации услуг по
хранению (за сутки) и складской обработке (в зависимости от производимых с
грузом манипуляций).
Правомерно
ли применение ставки НДС 0% при оказании услуг по хранению товаров
организацией, не осуществляющей работ по перевалке хранимых грузов?
Вправе
ли организация с 2011 г. применять при оказании в рамках договора хранения
услуг по складской обработке грузов ставку НДС 0% в соответствии с пп. 2.5 п. 1
ст. 164 НК РФ?
Ответ:
Согласно
пп. 2.5 п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется в отношении работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) российскими организациями (за исключением
организаций трубопроводного транспорта) в морских, речных портах по перевалке и
хранению товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации, в
товаросопроводительных документах которых указан пункт отправления и (или)
пункт назначения, находящийся за пределами территории Российской Федерации.
Таким
образом, услуги по хранению товаров, ввозимых на территорию Российской
Федерации, оказываемые в морском порту российской организацией, не
осуществляющей работы по перевалке указанных товаров, на основании договора
хранения, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке в
размере 0 процентов.
Что
касается услуг по складской обработке вышеуказанных товаров, оказываемых данной
организацией по договору хранения, то применение нулевой ставки налога на
добавленную стоимость по этим услугам п. 1 ст. 164 Кодекса не предусмотрено.
Поэтому такие услуги облагаются налогом на добавленную стоимость в
общеустановленном порядке на основании п. 3 ст. 164 Кодекса по ставке в размере
18 процентов.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11 мая 2011 г. N 03-07-08/144
Вопрос:
Руководство
организации рассматривает вопрос о возможности заключения договора
добровольного медицинского страхования работников, предметом которого будут
организация и финансирование лечения застрахованных лиц при наступлении
страхового случая.
Однако
в связи с особенностями работы организации возможность заключения договоров
добровольного медицинского страхования рассматривается только относительно
части работников.
Может
ли организация отнести при исчислении налога на прибыль к расходам на оплату
труда затраты на оплату страховой премии по договору добровольного медицинского
страхования, если в коллективном трудовом договоре и (или) трудовых договорах с
работниками будет указано на право (но не обязанность) работодателя
осуществлять добровольное медицинское страхование работников, то есть будет
зафиксировано право работодателя по своему выбору определять круг лиц,
подлежащих такому страхованию?
Ответ:
На
основании абз. 5 п. 16 ст. 255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
НК РФ) к расходам на оплату труда в целях налогообложения прибыли относятся
суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования,
заключенным в пользу работников со страховыми организациями, имеющими лицензии,
выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на ведение
соответствующих видов деятельности в Российской Федерации, в частности по
договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не
менее одного года и предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов
застрахованных работников.
Взносы
по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату
страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, а также расходы
работодателей по договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в пользу
работников на срок не менее одного года с медицинскими организациями, имеющими
соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав
расходов в размере, не превышающем 6 процентов от суммы расходов на оплату
труда.
В
соответствии с п. 1 ст. 934 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -
ГК РФ) по договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной
(страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически
обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни
или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина
(застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в
его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).
При
этом должны быть соблюдены все существенные условия договора добровольного
личного страхования работников, которые установлены ст. 942 ГК РФ.
Исходя
из вопроса трудовым договором и (или) коллективным трудовым договором
организации предусмотрено право работодателя осуществлять добровольное
медицинское страхование определенного круга работников.
Согласно
п. 2 ст. 942 ГК РФ при заключении договора личного страхования между
страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
- о
застрахованном лице;
- о
характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица
осуществляется страхование (страхового случая);
- о
размере страховой суммы;
- о
сроке действия договора.
Таким
образом, при заключении договора добровольного медицинского страхования
работодателю необходимо указать в том числе застрахованных лиц. Положений,
предписывающих работодателю заключать договоры добровольного медицинского
страхования для всех сотрудников организации, законодательство Российской
Федерации не содержит.
Учитывая
изложенное, расходы на оплату страховой премии по договорам добровольного
медицинского страхования, заключенным в пользу определенной части работников на
срок не менее одного года с медицинскими организациями, имеющими
соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере, не
превышающем 6 процентов от суммы расходов на оплату труда, учитываются в
составе расходов на оплату труда на основании п. 16 ст. 255 НК РФ.
При
этом ст. 255 НК РФ установлено, что в расходы налогоплательщика на оплату труда
включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах,
стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с
режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления,
расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные нормами
законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и
(или) коллективными договорами.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10 мая 2011 г. N 03-03-06/1/284
Вопрос:
ОАО
приобрело недвижимое имущество (здание) для размещения в дальнейшем (после
доведения до состояния, пригодного к использованию) обособленного подразделения
(филиала). Филиал, выделенный на отдельный баланс и имеющий корреспондентский
счет, состоит на учете в территориальном налоговом органе.
Руководством
ОАО принято решение об учете указанного недвижимого имущества на балансе
головной организации, а также передаче в аренду части свободных помещений
третьим лицам для получения дохода головной организацией.
В
соответствии с п. 2 ст. 288 НК РФ уплата авансовых платежей, а также сумм
налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской
Федерации, производится налогоплательщиками - российскими организациями по
месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее
обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные
подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса
среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости
амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в
среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого
имущества, определенной в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ, в целом по
налогоплательщику.
1. Что
в целях налога на прибыль подразумевается под понятием "амортизируемое
имущество обособленного подразделения" в целях определения доли прибыли,
приходящейся на каждое из обособленных подразделений ОАО, - амортизируемое
имущество, которое непосредственно учитывается на балансе этого обособленного
подразделения, или амортизируемое имущество, фактически находящееся по месту
нахождения обособленного подразделения и используемое им в производственной
деятельности, но числящееся на балансе головной организации?
2. Как
следует определять долю прибыли при передаче в аренду свободных помещений
головной организацией: в части амортизируемого имущества, используемого в
производственной деятельности головной организации, или в части амортизируемого
имущества, фактически находящегося и используемого в производственной
деятельности обособленного подразделения (филиала)?
Ответ:
1.
Особенности исчисления и уплаты налога налогоплательщиком, имеющим обособленные
подразделения, установлены ст. 288 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс).
В
соответствии с п. 2 ст. 288 Кодекса уплата авансовых платежей, а также сумм
налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской
Федерации, производится налогоплательщиками - российскими организациями по
месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее
обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти
обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного
веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и
удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого
обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности
работников (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого
имущества, определенной в соответствии с п. 1 ст. 257 Кодекса, в целом по
налогоплательщику.
Указанные
удельный вес среднесписочной численности работников и удельный вес остаточной
стоимости амортизируемого имущества определяются исходя из фактических
показателей среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и
остаточной стоимости основных средств указанных организаций и их обособленных
подразделений за отчетный (налоговый) период.
При
этом с учетом вышеизложенного амортизируемое имущество учитывается при
определении удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества того
обособленного подразделения, в котором это имущество фактически используется
для получения дохода, вне зависимости от того, на балансе какого подразделения
оно учитывается.
2.
Необходимым показателем для определения доли прибыли обособленного
подразделения является удельный вес остаточной стоимости амортизируемого
имущества обособленного подразделения в остаточной стоимости этого имущества в
целом по организации.
Остаточная
стоимость основных средств, числящихся в составе амортизируемого имущества, за
отчетный (налоговый) период характеризуется показателем средней (среднегодовой)
остаточной стоимости основных средств, относящихся к амортизируемому имуществу.
Средняя
(среднегодовая) остаточная стоимость основных средств за отчетный (налоговый)
период определяется аналогично порядку, изложенному в п. 4 ст. 376 Кодекса.
Таким
образом, средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемых основных
средств рассчитывается в целом по налогоплательщику и отдельно по обособленному
подразделению. На основании этих данных определяется удельный вес остаточной
стоимости амортизируемого имущества обособленного подразделения.
Согласно
п. 1 ст. 256 Кодекса амортизируемым имуществом в целях исчисления налога на
прибыль признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные
объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика
на праве собственности (если иное не предусмотрено гл. 25 Кодекса),
используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем
начисления амортизации.
Учитывая
изложенное, при расчете средней остаточной стоимости амортизируемого имущества,
приходящегося на долю обособленного подразделения, учитывается амортизируемое
имущество, используемое обособленным подразделением для осуществления
деятельности и находящееся в собственности организации.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10 мая 2011 г. N 03-03-06/2/77
Вопрос:
ЗАО
является оператором по приему платежей и действует в соответствии с Федеральным
законом от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
Обязанность
платежных субагентов по перечислению в адрес оператора по приему платежей
принятых от физических лиц денежных средств обеспечивается за счет средств
гарантийного фонда. Баланс гарантийного фонда должен периодически пополняться
платежным субагентом и поддерживаться на определенном уровне, установленном
оператором по приему платежей.
При
отсутствии или недостаточности денежных средств в остатке гарантийного фонда
оператор по приему платежей предоставляет платежному субагенту коммерческий
кредит, при этом оператор по приему платежей самостоятельно исполняет перед
поставщиком установленные обязательства по перечислению платежей, принятых
платежным субагентом в пользу поставщика. Принятые платежными субагентами
платежи, которые в дальнейшем перечисляются оператором по приему платежей в
адрес поставщиков, являются для ЗАО транзитными по своему характеру и не
связаны с оплатой реализованных товаров, работ либо услуг.
Вправе
ли оператор по приему платежей в соответствии со ст. 266 НК РФ формировать
резервы по сомнительным долгам, образовавшимся в результате неисполнения
платежным субагентом обязательств, несвоевременного возврата сумм коммерческого
кредита, в целях исчисления налога на прибыль?
Ответ:
В силу
п. 3 ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее
- Закон N 103-ФЗ) платежным агентом является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей
физических лиц. Платежным агентом является оператор по приему платежей либо
платежный субагент.
Оператор
по приему платежей - платежный агент - юридическое лицо, заключившее с
поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических
лиц (п. 4 ст. 2 Закона N 103- ФЗ).
Платежный
субагент - платежный агент - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об
осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (п. 5 ст. 2 Закона
N 103-ФЗ).
В
целях налогового учета в состав доходов от реализации платежный агент
(платежный субагент) включает сумму вознаграждения на основании п. 1 ст. 249
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).
Порядок
формирования резерва по сомнительным долгам для целей налогообложения прибыли
организаций установлен положениями ст. 266 НК РФ.
Согласно
п. 3 ст. 266 НК РФ налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным
долгам в порядке, предусмотренном ст. 266 НК РФ.
На
основании п. 1 ст. 266 НК РФ сомнительным долгом признается любая задолженность
перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской
гарантией.
Возможность
формирования резерва по сомнительным долгам в связи с предоставлением
оператором по приему платежей коммерческого кредита платежному субагенту
положениями НК РФ не предусмотрена.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 6 мая 2011 г. N 03-03-06/1/283
Вопрос:
О
порядке учета в целях налога на прибыль расходов в виде капитальных вложений,
произведенных организацией на стадии предварительного договора аренды.
Ответ:
Порядок
заключения предварительного договора предусмотрен ст. 429 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Согласно
п. 1 данной статьи ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются
заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании
услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным
договором.
Таким
образом, предварительный договор закрепляет только намерение сторон в будущем
заключить договор и, следовательно, расходы, произведенные на стадии
предварительного договора, при определении налоговой базы не учитываются.
В
соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК
РФ) в целях налогообложения прибыли расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком, при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.
В
соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ в целях налогообложения прибыли
амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в
предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых
улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя.
Следовательно,
для целей налогообложения прибыли указанные расходы могут быть признаны только
после заключения договора аренды.
Учитывая
изложенное, расходы в виде капитальных вложений, произведенные организацией на
стадии предварительного договора аренды, могут быть учтены ею с момента
заключения основного договора в порядке, предусмотренном НК РФ.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12 апреля 2011 г. N 03-03-06/1/231
Вопрос:
Иностранная
организация имеет на территории РФ аккредитованное представительство, через
которое осуществляет деятельность подготовительного и вспомогательного
характера в отношении головного офиса, находящегося в Великобритании.
Предпринимательская
деятельность на территории РФ не осуществляется, доходы из источников в РФ
отсутствуют. Иностранная организация состоит на учете в налоговом органе по
месту регистрации представительства. В ближайшее время иностранная организация
планирует открыть отделение представительства, которое будет находиться в
другом субъекте РФ. По месту нахождения отделения представительства организация
планирует встать на учет в налоговом органе. Отделение представительства не
будет регистрироваться и аккредитовываться как отдельное представительство, оно
будет осуществлять деятельность подготовительного и вспомогательного характера
и не будет получать доходы их источников в РФ.
В соответствии
с п. 1 ст. 289 НК РФ налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности
по уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу на прибыль, особенностей
исчисления и уплаты налога обязаны по истечении каждого отчетного и налогового
периода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения и месту
нахождения каждого обособленного подразделения соответствующие налоговые
декларации в порядке, определенном данной статьей.
Согласно
п. 1 ст. 246 НК РФ налогоплательщиками налога на прибыль являются российские
организации и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ
через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в
РФ, данный перечень является закрытым, что указывает на то, что организации, не
отвечающие требованиям, установленным в указанной норме, не могут быть признаны
налогоплательщиками налога на прибыль.
В
соответствии с п. 1 ст. 306 НК РФ иностранная организация обязана уплачивать
налог на прибыль, если она осуществляет предпринимательскую деятельность на
территории РФ, в случае, если такая деятельность создает постоянное
представительство иностранной организации или если она осуществляет
предпринимательскую деятельность, не связанную с деятельностью через постоянное
представительство в РФ, и получает доход из источников в РФ.
Таким
образом, в соответствии с действующим налоговым законодательством иностранные
организации могут быть признаны налогоплательщиками налога на прибыль только
при условии наличия у них на территории РФ источников дохода или их постоянного
представительства на территории РФ, осуществляющего предпринимательскую деятельность,
указанную в п. 2 ст. 306 НК РФ.
В
соответствии с п. 4 ст. 306 НК РФ при осуществлении иностранной организацией на
территории РФ деятельности подготовительного и вспомогательного характера и при
отсутствии признаков постоянного представительства, предусмотренных п. 2 ст. 306
НК РФ, она не может рассматриваться как приводящая к образованию постоянного
представительства.
Обязана
ли иностранная организация подавать налоговую декларацию по налогу на прибыль в
соответствии со ст. 289 НК РФ по месту постановки на учет представительства?
Обязана
ли иностранная организация подавать налоговую декларацию по налогу на прибыль
по месту постановки на учет отделения представительства?
Ответ:
Согласно
ст. 80 и п. 1 ст. 289 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода
представлять в налоговый орган по месту своего нахождения и месту нахождения
каждого обособленного подразделения налоговые декларации независимо от наличия
у них обязанности по уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу,
особенностей исчисления и уплаты налога.
Таким
образом, иностранные организации, деятельность которых на территории Российской
Федерации не приводит к образованию постоянного представительства, как оно
определено в ст. 306 Кодекса, не освобождаются от обязанности по представлению
налоговой декларации по налогу на прибыль в налоговые органы Российской
Федерации.
Налоговая
декларация по налогу на прибыль представляется иностранной организацией в
налоговый орган по месту постановки на учет в сроки, установленные ст. 289 Кодекса.
Форма налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации
утверждена Приказом МНС России от 05.01.2004 N БГ-3-23/1.
В
Инструкции по заполнению налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной
организации (Приказ МНС России от 07.03.2002 N БГ-3-23/118 с последующими
изменениями и дополнениями) указано, что налоговая декларация заполняется всеми
иностранными организациями, осуществляющими деятельность в Российской
Федерации, состоящими на учете в налоговых органах Российской Федерации. При
этом иностранными организациями, имеющими отделения, но не осуществляющими
предпринимательскую деятельность в Российской Федерации, заполняются разд. 2 -
3.
Таким
образом, налоговая декларация по налогу прибыль иностранной организации
представляется в налоговый орган, в котором иностранная организация состоит на
налоговом учете, независимо от того обстоятельства, что такая организация может
вести только подготовительно-вспомогательную деятельность.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26 мая 2011 г. N 03-03-06/1/310
Вопрос:
Банк
по договорам брокерского обслуживания совершает операции купли-продажи ценных
бумаг в интересах физических лиц.
Часто
физические лица переводят в банк ценные бумаги из депозитариев других
организаций, и на момент продажи у банка не всегда имеются документы,
подтверждающие расходы по приобретению данных бумаг. В таких случаях банк
исчисляет НДФЛ с полной суммы выплачиваемого дохода и перечисляет его в бюджет.
Через
некоторое время (в течение налогового периода) физические лица представляют в
банк документы, подтверждающие расходы на приобретение ценных бумаг, и
заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ.
Считается
ли сумма НДФЛ, удержанная банком в установленном порядке в момент продажи
ценных бумаг, излишне удержанной согласно ст. 231 НК РФ? Вправе ли банк вернуть
сумму НДФЛ физическому лицу за счет сумм НДФЛ, подлежащих уплате с доходов как
данного, так и иных налогоплательщиков?
Ответ:
Абзацем
3 п. 18 ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
установлено, что при определении налоговым агентом налоговой базы по операциям
с ценными бумагами налоговый агент на основании заявления налогоплательщика
может учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные
расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных
бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента, в том
числе до заключения договора с налоговым агентом, при наличии которого
последний осуществляет определение налоговой базы налогоплательщика.
В
качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим
лицом должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные
копии документов, на основании которых данное физическое лицо -
налогоплательщик произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы,
подтверждающие факт перехода права собственности налогоплательщика на
соответствующие ценные бумаги, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В
случаях представления физическим лицом оригиналов документов налоговый агент
обязан хранить копии таких документов.
При
выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до
истечения налогового периода налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в
соответствии со ст. 214.1 Кодекса.
Налоговые
агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог
не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения
срока действия последнего договора, заключенного налогоплательщиком с налоговым
агентом, при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога,
или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
Выплатой
дохода в натуральной форме в целях п. 18 ст. 214.1 Кодекса признается передача
налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета)
налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым
налоговый агент наделен правом распоряжения.
Исчисление
суммы налога, подлежащей удержанию, производится исходя из финансового
результата, рассчитанного нарастающим итогом. Если финансовый результат,
исчисленный нарастающим итогом, превышает сумму дохода в натуральной форме,
налог исчисляется с суммы текущей выплаты.
В
соответствии с п. 12 ст. 214.1 Кодекса финансовый результат по операциям с
ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок
определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов,
указанных в п. 10 данной статьи.
Согласно
абз. 11 п. 18 ст. 214.1 Кодекса при выплате дохода в натуральной форме сумма
выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных
бумаг.
Таким
образом, при переводе налогоплательщиком ценных бумаг из депозитария одного
налогового агента в депозитарий другого налогового агента первый налоговый
агент должен рассчитать налоговую базу и исчислить сумму налога с учетом
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на
приобретение указанных ценных бумаг.
Повторный
учет расходов на приобретение ценных бумаг, переданных из депозитария одного
налогового агента в депозитарий другого налогового агента, у последнего
налогового агента не допускается.
В
случае если расходы по приобретению ценных бумаг ранее не учитывались при
определении налоговой базы, они могут быть учтены налоговым агентом при наличии
соответствующего заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих
фактически произведенные расходы.
При
этом, если налогоплательщиком не были своевременно представлены вышеуказанные
документы, суммы налога, исчисленные налоговым агентом без их учета, не
являются излишне удержанными и, соответственно, положения ст. 231 Кодекса в
таких случаях не применяются.
Вместе
с тем в соответствии с абз. 13 п. 18 ст.
214.1 Кодекса финансовый результат рас считывается нарастающим итогом.
При
выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление
суммы налога также производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных
сумм налога.
Таким
образом, при неоднократной выплате дохода расходы по приобретению ценных бумаг,
не учтенные ранее при определении налоговой базы вследствие непредставления
налогоплательщиком документов, подтверждающих их фактическое осуществление,
могут быть учтены при последующих выплатах дохода налоговым агентом, в том
числе при выплате налоговым агентом дохода в натуральной форме.
Если выплат
дохода после представления налогоплательщиком налоговому агенту документов,
подтверждающих фактически произведенные расходы, до окончания налогового
периода не производится, налогоплательщик вправе учесть эти расходы при подаче
налоговой декларации в налоговый орган.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ! от 26 мая 2011 г. N 03-04-06/4-124
По материалам
публикаций ConsultantPlus
Теги: Юридические
услуги. Серпухов. Юристы. Адвокат. Консультации. Юридическая
консультация. Помощь. Защита в суде Ипотека. Налоги. Алименты. Семейные
жилищные споры.
Реклама: Нотариус.. Экспертиза. Саморегулируемая
организация строителей. СРО. Охрана. ЧОП, Триколор. ТВ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий